商标、专利、版权有什么区别?

随着我国对知识产权保护的日益重视,许多企业已经将知识产权提升到企业战略的高度。最常见的知识产权是商标、专利和版权。那么,商标、专利、版权的区别是什么呢?它们各自的保护范围是什么?如何最大限度、更全面地保护自己的知识产权?这篇文章会用简单易懂的语言给你讲解。

什么是商标、专利、版权?

简而言之,商标是用于区分商品或服务的显著标志,是最常见的知识产权类型。专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。著作权又称版权,是指文学、艺术和科学作品的作者所享有的权利。

商标、专利、版权分别保护什么?

照搬晦涩的法律条文和枯燥的定义显然不是作者的风格。为了让大家有更深的感性认识,我们举例说明,在人工智能时代,智能汽车已经成为各大巨头争相研究的领域。如果A公司的R&D团队经过不懈努力,终于成功研发出新一代智能汽车,A公司如何保护自己的知识产权?

首先,产品上市前要有一个响亮的名字,比如?ABC?,然后呢?ABC?可以作为这款车的商标,一次?ABC?商标已经通过注册,那么在智能汽车领域,没有A公司的许可,别人就不能使用?ABC?这个牌子。

第二,就是不让别人用?ABC?当然,这个名字并不能完全保护知识产权。比如智能汽车的突破性技术,不能通过申请商标来保护。此时,专利就派上用场了。如果A公司对该技术申请专利,竞争对手即使已经破解了相关技术,也不能擅自在自己的产品上使用,最大限度地保护了A公司的专利技术不被侵权。

再次,软件系统对于智能汽车来说也是非常重要的。为了防止竞争对手抄袭软件源代码,申请软件著作权登记也是一个明智的选择(软件著作权属于著作权的一种)。如果发生抄袭,A公司的软件著作权证书就是维权的有力证据。

总结一下,不同的知识产权保护领域是不同的:商标保护侧重于商品或服务的标志,专利保护侧重于新颖技术,版权保护侧重于原创作品。从上面的例子可以看出,为了保护智能汽车的名称、技术和软件源代码,A公司分别申请了商标、专利和软件著作权登记,以达到全面保护知识产权的目的。

商标、专利、版权性质不同。

商标、专利和版权在申请注册时都需要进行手工审查,但基于其不同的特点,审查的重点也有所不同:

商标审查是关于显著性的。简单来说,就是能和别人区分和区别。比如好吃的品牌苹果,意义不大:因为好吃是个形容词,好吃的苹果涵盖范围很广,这样的词不可能被某个企业垄断,所以无法区分。商标除显著性外,还应审查相似性,即在同一类别下,不能有相同或近似商标的在先申请。如果既有显著性,又没有类似商标,那么这个商标几乎可以通过审查。

专利审查的重点是新颖性。简单来说,这种技术是前所未有的。复习方法也很简单,一般通过查阅现有文献来判断。如果现有文献找不到,那么这个专利就是新颖的。

著作权比较特殊,因为从作者完成时就已经取得,不需要证书来证明自己的权利。看到这里,很多人肯定会问,既然这样,为什么还要做版权登记?实际上,无论是否版权登记,作者都享有著作权,但很难证明谁是原作者。比如你写了一篇文章,有一天别人用了,你怎么证明是你写的?如果你写完一篇文章就成了版权注册,当别人再次盗用你的文章时,你可以拿出版权证书来维护自己的权益。因此,版权登记减轻了原作者的举证责任(如果不登记,原作者实际上很难拿出令人信服的证据,或者即使能拿出,成本也很高,不如花几百块钱办个版权登记)。

版权登记的审核也比较容易,只有形式审核,没有实质审核,所以申请时间也很快,一个月左右就可以完成申请。版权审查的主要目的是原创性。简单来说,你没有抄袭。其实这件事很难认定。实践中,很多抄袭的作品都成功申请了著作权登记。

总结和建议

我们来总结一下上面的论述:版权只起到登记的作用,其最大的意义在于减轻作者的举证责任。如果别人能在法庭上拿出更有力的证据,也许剧情会反转。即使没有成为著作权登记,原作者仍然享有合法权利。总之,著作权登记证书只有推定效力,没有证明效力;商标和专利是不同的。一旦注册成功,手中的证书可以击退对手,是维护权益的有力武器。

由于商标和专利证书具有很强的证明效力,创业者必须在产品上市前提前申请商标和专利,防止他人抢先。万一抢注,虽然可以申诉,但是程序复杂,成本高,很多纠纷至今没有解决。请企业家们给我们上一课。另外,最好是做版权登记的重要作品。如果不想做版权登记,也可以用最简单的方法给自己留一份证据,就是申请一个知名公司的邮箱,把作品的复印件发到邮箱里。邮件上的时间和内容会是维权时的重要证据。虽然电子邮件的法律效力低于著作权登记,举证成本也很可能高于著作权登记,但这种方式也算是一种后悔药。

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